Преступлениями средней тяжести признаются

7.1.Понятие объекта преступления

Множественность
преступлений —
это совершение лицом двух или более
преступлений, независимо от того,
осуждалось ли лицо за предыдущие
преступления.

Признаки
множественности:

  • одно
    лицо совершает два или более преступлений;

  • каждое
    из деяний должно быть установлено судом
    в приговоре;

  • преступление
    не должно быть погашено сроком давности
    уголовной ответственности (ст. 78 УК),
    ранее вынесенный приговор не погашен
    давностью его исполнения (ст. 83 УК), с
    лица не снята или не погашена в
    установленном законе порядке судимость;

  • каждое
    преступление может быть оконченным
    или неоконченным, а также в любой форме
    соучастия.

Юридическое
значение множественности преступлений
заключается в том, что:

  • влияет
    на квалификацию преступлений;

  • выступает
    в качестве обстоятельства, отягчающего
    ответственность (п. «а» ст. 63 УК);

  • при
    назначении наказания в виде лишения
    свободы влияет на определение вида
    исправительного учреждения (ст. 58 УК).

Множественность
преступлений следует отличать от единичных
сложных преступлений,
которые делятся на продолжаемые,
длящиеся, составные преступления.

Продолжаемое
преступление —
это единичное преступление, которое
складывается из ряда юридически
тождественных действий, направленных
к одной цели и объединенных единым
умыслом.

Продолжаемое
преступление начинается с момента
совершения первого действия из числа
тех, которые его образуют, а заканчивается
совершением последнего преступного
действия (например, кража деталей для
сбора компьютера).

Длящееся
преступление определяется
как действием, так и бездействием,
сопряженными с последующим длительным
невыполнением обязанностей, возложенных
на виновного законом под угрозой
уголовного наказания (например, ст. 222
УК — незаконное ношение и изготовление
оружия, ст. 338 УК — дезертирство).

Составные
преступления слагаются
из двух или нескольких разнородных
общественно опасных деяний, каждое из
которых в отдельности само по себе
предусмотрено УК в качестве самостоятельного
преступления (например, разбой — ч. 1
ст. 162 УК.

К
составным преступлениям относятся
также деяния, совершенные одним действием,
но повлекшие несколько различных
преступных последствий (например, ч. 2
ст. 167 УК).

Объект
преступления —
это охраняемые уголовным законом
общественные отношения, которым в
результате совершения преступления
причиняется вред либо создается реальная
угроза причинения такого вреда.

Иными
словами, объектом преступления являются
общественные отношения, которые указаны
в уголовном законе и тем самым подлежат
уголовно-правовой охране.

Общественные
отношения,
в какие бы сложные формы они ни воплощались,
в целом характеризуются как отношения
между людьми.

Уголовный
кодекс перечисляет объекты, охраняемые
уголовным законом, исходя из их значимости.
Поэтому на первое место, как высшая
ценность и наиболее важный объект
охраны, поставлены жизнь и здоровье, а
также права и свободы человека и
гражданина.

Перечень
объектов преступлений носит изменчивый
характер в связи с тем, что может
изменяться в зависимости от развития
и изменения конкретных социально-экономических
отношений. Поэтому уголовный кодекс
дополняется новыми составами преступлений
(например, ст. 127-1; 127-2; 141-1 и т.д.), а некоторые
преступления декриминализируются
(например, ст. 265 УК РФ).

Объект
преступления является
обязательным элементом состава любого
преступления, которое предусмотрено в
уголовном законе, т.к. безобъектных
преступлений просто не бывает. Поэтому
для привлечения к уголовной ответственности
необходимо установить, какие общественные
отношения претерпели вред.

Установление
объекта преступления позволяет
отграничивать одни составы преступлений
от других, если при этом совпадают
остальные элементы состава преступления.

Теория
уголовного права разработала
классификацию объектов преступления
и установила их соотношения. Различают
общий, родовой, видовой и непосредственные
объекты преступления.

Общим
объектом преступления является
совокупность охраняемых уголовным
законом общественных отношений,
предусмотренных в ст. 2 УК РФ. Каждое
преступление, посягая на те или иные
блага или интересы, относящиеся к
конкретной сфере общественных отношений
(например, личных или имущественных), в
конечном счете, прямо или косвенно
посягает на всю систему охраняемых
уголовным законом общественных отношений.
Таким образом, общий объект преступления
является единым для
всех преступлений.

Практическое
значение общего
объекта определяется прежде всего тем,
что он служит основой материального
определения преступления, дает возможность
очертить границы действия уголовного
закона, разграничить преступное и
непреступное поведение конкретного
лица.

Родовой
объект преступления —
это определенная часть однородных
общественных отношений (интересов),
охраняемых уголовным законом.

В
уголовном законодательстве Российской
Федерации по признаку родового объекта
строится Особенная часть Уголовного
кодекса.

Значение
родового объекта состоит
в том, что он позволяет уяснить социальную
значимость соответствующей группы
общественных отношений, правильно
определить место уголовно-правовых
норм в системе существующего
законодательства.

Определение родового
объекта посягательства в процессе
уголовно-правовой квалификации позволяет
не только идентифицировать преступление
в пределах Особенной части УК, характер
его общественной опасности, но и четко
определить группу однородных по
содержанию, взаимосвязанных общественных
отношений, которые в результате
преступления подвергаются изменению.

Видовой
объект преступления —
это совокупность сходных или тождественных
общественных отношений одного вида. В
данном случае причинение вреда одному
общественному отношению всегда причиняет
вред или создает реальную угрозу
причинения вреда другому, сходному
общественному отношению.

Видовой
объект преступления является основанием
для деления Особенной части Уголовного
кодекса на главы. При этом иногда видовой
объект преступления совпадает с родовым
объектом.

Непосредственный
объект преступления —
это конкретные общественные отношения,
которые в результате конкретного
преступления претерпевают ущерб или
создается реальная угроза причинения
такого вреда.

Непосредственный
объект может быть:

  • основным,
    если он совпадает по содержанию с
    родовым или видовым объектом;

  • дополнительным —
    конкретное общественное отношение,
    благо или интерес, посягательство на
    который является обязательным условием
    уголовной ответственности по
    соответствующей статье Особенной части
    УК, но который относится к иному родовому
    объекту. Такие преступления
    называютсямногообъектными,
    например разбой (ст.
    162 УК РФ), одновременно посягает на
    собственность, жизнь и здоровье. Однако
    при этом следует учитывать, что это
    преступление против собственности, а
    не против жизни и здоровья, поскольку
    основной целью при разбое является
    хищение и соответственно один из
    непосредственных объектов (собственность)
    совпадает с родовым объектом, определенным
    в гл.21.

  • факультативный
    непосредственный объект
     —
    конкретное общественное отношение,
    благо или интерес, которому может быть
    причинен вред при совершении преступления,
    посягающего на какой-либо основной
    непосредственный объект, однако
    причинение указанного вреда не является
    обязательным условием уголовной
    ответственности по соответствующей
    статье Особенной части УК.

Предлагаем ознакомиться:   Помощь юриста как правильно составить брачный договор

Правильное
установление непосредственного объекта
преступления дает возможность уточнить
характер и степень общественной опасности
преступления, его юридическую природу,
преступность и не преступность поведения,
правильно квалифицировать содеянное
виновным, верно определить состав
преступления.

Объективная
сторона преступления —
это основной элемент состава преступления,
характеризующийся как внешнее проявление
общественно опасного посягательства,
протекающего в определенных условиях,
месте и времени, и причинившего вред
охраняемым уголовным законом общественным
отношениям.

При
анализе объективной стороны различают
следующие признаки:

  • общественно
    опасное деяние в форме действия или
    бездействия;

  • общественно
    опасное последствие;

  • причинная
    связь между деянием и последствием;

  • место,
    время, способ, обстановка, орудия и
    средства совершения преступления.

Общественно
опасное деяние, общественно
опасные последствия и причинная
связь между
ними являются обязательными признаками
объективной стороны состава преступления.
Место, время, способ, обстановка, орудия
и средства совершения преступления
являются факультативными (необязательными)
признаками состава преступления.

Факультативные
признаки влияют
на квалификацию и становятся обязательными
только в том случае, если прямо указаны
в законе (диспозиции статьи). В противном
случае, они учитываются судами при
определении наказания и для установления
причин и условий, способствующих
совершению преступлений.

Объективная
сторона преступления имеет
важное значение для квалификации. Именно
по признакам объективной стороны
проводится разграничение преступлений
друг от друга. Например, кража и грабеж
отличаются друг от друга лишь способом
завладения имуществом, тогда как
остальные признаки: объект, субъект и
субъективная сторона у них совпадают.

Признаки
объективной стороны позволяют
определить преступность либо не
преступность деяния.

К факультативным
(необязательным) признакам объективной
стороны относятся:

  • время;

  • место;

  • способ;

  • средства;

  • обстановка
    совершения преступления.

Примеры преступлений средней тяжести

Действующий УК РФ делит все виды преступления по их тяжести на несколько категорий. Деление осуществляется на основании того, что именно совершил преступник и насколько опасно его деяние для общества.

  • небольшой тяжести;
  • средней тяжести;
  • тяжкие;
  • особо тяжкие.

При этом в тексте каждой конкретной статьи не указывается, к какой именно категории ее следует относить, и деление осуществляется на основании того, насколько суровое наказание закон предусматривает для данного преступления.

Минимумом является лишение свободы на 3 года — такие преступления рассматриваются как имеющие небольшую тяжесть. Максимум — срок выше 10 лет или более суровое наказание (формально смертная казнь в России не отменена, хотя не применяется с сентября 1996 года, а с 2009 года не может назначаться).

Вышеуказанная классификация преступлений имеет значение для решения многих вопросов. Например:

  • требуется ли использование норм о рецидиве;
  • будет ли наказание за приготовление;
  • будет ли группа преступников признана преступным сообществом;
  • может ли производиться условно-досрочное освобождение и т. д.

Характерным примером тут является ложный донос. Сам по себе он карается максимум 2 годами лишения свободы; однако если виновный ложно обвиняет потерпевшего в том, что тот совершил преступление, являющееся тяжким или даже особо тяжким, срок наказания вырастает до 3 лет.

Согласно все той же классификации, преступлениями средней тяжести являются:

  • совершенные умышленно (наказание более 3, но не свыше 5 лет);
  • неосторожные (наказание назначается на срок более 3 лет).

Следует отметить, что эта категория — самая тяжкая, к которой еще могут быть отнесены неосторожные преступления. Все более тяжкие категории включают в себя только умышленные действия виновного.

Умысел же при этом может быть не только прямым (когда виновный прямо хочет, чтобы наступили опасные для общества последствия), но и косвенным (когда наступившие последствия не являются целью преступника, но он осознает, что своими действиями способствует их наступлению).

Категория преступлений средней тяжести может быть, в свою очередь, разделена на разные виды и по разным основаниям.

Классификация здесь может выглядеть, например, следующим образом:

  1. По форме, которую имеет вина (прямой/косвенный умысел, неосторожность).
  2. По объекту, на который направлено преступное посягательство. Здесь классификация будет осуществляться в соответствии со структурой УК РФ. Он делится на главы, в которых описаны преступления, направленные против личности, общественного порядка, правосудия и т. д. При этом следует отметить, что зачастую преступления, предусмотренные одной статьей, могут относиться к разным категориям. К примеру, незаконное производство прекурсоров для наркотиков относится к средней тяжести. Однако если это преступление совершено группой преступников, заранее договорившихся и распределивших роли и обязанности, деяние переходит в категорию тяжких, поскольку максимальное наказание вырастает уже до 8 лет.

Юристами-теоретиками может использоваться и классификация по другим признакам (к примеру, на корыстные преступления, коррупционные и т. п.), однако практического значения такое деление обычно не имеет.

Не следует забывать, что поскольку преступления делятся на категории исходя из максимального наказания, всегда есть возможность, что классификация изменится. Кодекс не является раз и навсегда застывшей конструкцией, подстраивается под текущую ситуацию, поэтому в любой момент в УК может быть добавлен новый состав преступления.

Предлагаем ознакомиться:   Когда увольнение признается незаконным

Кроме того, может измениться и наказание, назначаемое за преступление. В этом случае преступление должно быть отнесено уже к новой категории.

Для правильного применения норм уголовного права важно понимать, как тесно граничат все 4 категории преступлений по степени тяжести и в чем их существенные отличия, позволяющие отнести деяние к одной из этих категорий или переквалифицировать между ними.

Преступное деяние, мера ответственности за которое не может превышать 3-летнего срока лишения свободы, относится по УК к категории преступлений небольшой степени тяжести (ч. 2 ст. 15). Сюда входят и умышленные, и неосторожные преступления.

В эту же категорию судом могут быть переведены преступления средней тяжести, если судья накажет виновника не более чем 3 годами лишения свободы. Подробности в статье Преступлениями небольшой тяжести согласно УК РФ признаются…

Такие преступления не представляют серьезной общественной опасности, не посягают на жизнь человека, но могут посягать на здоровье. Например, ч. 1 ст. 112 УК РФ допускает ответственность до 3 лет лишения свободы за причинение средней тяжести вреда здоровью, неопасного для жизни.

Самое распространенное преступление из числа отнесенных к рассматриваемой категории — неотягченный состав кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Немного реже встречается мошенничество (также неквалифицированное, то есть подпадающее под действие ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Равно как и преступления предыдущей категории, деяния средней степени тяжести могут совершаться с умыслом или по неосторожности. Однако за них предусмотрено более суровое максимальное наказание:

  • 5 лет лишения свободы — за умышленные деяния;
  • 3 года лишения свободы — за неосторожные. 

Эти преступления могут представлять серьезную опасность для общества. Среди более чем 30 составов встречаются даже преступления против жизни. Например, убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), доведение до самоубийства (ст. 110 УК).

  • квалифицированный состав умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ);
  • отягченная кража (ч. 2 ст. 158 УК РФ);
  • грабеж — при условии отсутствия квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 161 УК РФ) и т. д. 

ВАЖНО! Виновные в совершении преступлений этой категории (равно как и преступлений небольшой тяжести) при условии первичного осуждения к лишению свободы отбывают наказание в колониях-поселениях (п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ).

Таким образом, между преступлениями небольшой и средней тяжести весьма тонкая граница — с точки зрения как максимального наказания, так и уровня общественной опасности. Это подтверждается в том числе и возможностью прекращения уголовных дел по деяниям обеих категорий по таким основаниям, как примирение сторон или деятельное раскаяние (ст. 76 и 75 УК РФ соответственно).

Такая возможность в полной мере реализована на практике. Пример — постановление Тамбовского районного суда от 14.04.2017 № 1-84/2017 о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемой по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст.

Эти деяния несут серьезную опасность для охраняемых законом прав и интересов, посягая на самые важные из них и наиболее тщательно охраняемые законом:

  • жизнь;
  • здоровье;
  • общественную безопасность. 

Субъективная сторона таких преступлений выражается исключительно в умышленной форме вины, то есть неосторожных деяний среди тяжких и особо тяжких нет.

Максимальный срок лишения свободы составляет:

  • За тяжкие преступления — 10 лет.
  • Особо тяжкие — свыше 10 лет, вплоть до пожизненного (чч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ соответственно). Теоретически особо тяжкие деяния могут караться и смертной казнью, однако в силу моратория с 1999 года она не назначается, не применяется еще дольше — с 1996 года.

Влияние значимости объекта, на который посягает преступник, и характеристики его личности при делении преступлений на тяжкие и особо тяжкие особенно заметно на примере ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В чч.

Но уже в ч. 3 нормы речь идет об особой тяжести состава: максимум лишения свободы увеличивается с 10 (по сравнению с ч. 2) до 12 лет. Здесь предусмотрены такие отягчающие обстоятельства, как совершение преступления в группе (как по предварительному сговору, так и без него) и (или) в отношении нескольких потерпевших.

Отнесено к категории особой тяжести и преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, которое влечет за собой самое опасное последствие действий преступника из всех возможных — смерть человека. Несмотря на то что смерть потерпевшего в данном случае наступает по неосторожности, в результате реализации умысла виновного на причинение тяжкого вреда здоровью, срок лишения свободы за такие действия достигает 15 лет.

Остается сделать вывод, что отнесение в УК РФ преступления к той или иной категории преступления по тяжести мотивировано исключительно степенью его общественной опасности и характером обстоятельств совершения деяния, которые нашли отражение в размере наказания.

Именно эта оценка, а не субъективное усмотрение суда определяет принадлежность к той или иной категории.

Поэтому сама по себе мера наказания, назначенная судом (например, три года лишения свободы), не может определить категорию, за которое виновный осужден. В приведенном примере ясно только то, что деяние не относится к категории небольшой тяжести, но оно может относиться к любой из остальных трех категорий.

Предлагаем ознакомиться:   Кража относится к какой категории преступлений

10.Субъективная сторона преступления

Место
совершения преступления —
это пространство, где совершается
общественно опасное деяние либо наступают
общественно опасные последствия
(например, ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 158 — жилище).

Способ
совершения преступления —
это приемы и методы, используемые при
совершении общественно опасных деяний.
Законодатель нередко включает этот
признак в диспозицию статьи (например,
все хищения делятся по способу завладения
чужим имуществом, убийство — особо
жестоким способом).

Средства
(орудия) совершения преступления —
это разнообразные предметы, орудия,
приспособления, используемые при
совершении преступления (например,
взрывчатые вещества при браконьерской
ловле рыбы — ст. 256 УК).

Обстановка
совершения преступления —
это условия и обстоятельства, при которых
осуществляется общественно опасное
деяние (например, публичное оскорбление
представителей власти — ст. 319 УК).

Субъективная
сторона преступления раскрывается
через такие юридические признаки
как вина, мотив, цель, эмоциональное
состояние лица
в момент совершения преступления.
Несмотря на различное содержание этих
признаков, все они органически
взаимосвязаны и объединены в одну
группу, образующую субъективную сторону
преступления, потому что они характеризуют
процессы, происходящие в психике
человека, совершающего преступление.

Вина
является обязательным признаком любого
преступления. При отсутствии вины ни
одно лицо не может быть привлечено к
уголовной ответственности, независимо
от того, какое общественно опасное
деяние имело место быть.

Вина —
это психическое отношение лица к
совершенному им общественно опасному
деянию, предусмотренным уголовным
законом, и наступившим общественно
опасным последствиям.

Составными
элементами такого отношения
являются сознание и воля.
Интеллект и воля образуют содержание
вины. Понятие вины предполагает выделение
интеллектуальных и волевых
признаков. Интеллектуальный
признак предполагает
осознание лицом общественно опасного
характера совершаемого деяния, объекта,
т.е.

фактическую сторону своего поведения.
В материальных составах преступления
интеллектуальный признак включает
также и предвидение возможности или
неизбежности наступления общественно
опасных последствий, а следовательно,
и правильное развитие причинной связи
между деянием и последствием.

Сущность волевого
признака при
совершении умышленных преступлений
заключается в сознательной направленности
действий на достижение поставленной
цели, а при неосторожных преступлениях
— в неосмотрительности, нерадивости,
проявленных лицом в поведении,
предшествующем наступлению преступных
последствий.

Мотив
преступления —
это внутренние побуждения человека,
которые вызывают у него решимость
совершить общественно опасное деяние
и которыми оно руководствуется при его
совершении.

Цель
преступления —
это результат, к которому стремится
лицо при совершении преступления.

Мотив
и цель в отношении общественно опасных
последствий имеют место только в
умышленных преступлениях. В составе
неосторожных преступлений мотива и
цели нет и быть не может.

Эмоции представляют
собой особое состояние психики,
переживания лица в связи с совершенным
преступлением (например, убийство,
совершенное в состоянии аффекта).

Мотив,
цель и эмоции являются факультативными
признаками субъективной
стороны. Однако, законодатель при
описании конкретных составов преступлений
может учитывать их и называть в диспозиции
статьи.

В этом случае они
становятся обязательными и
влияют на квалификацию. Если мотив, цель
и эмоции не указаны в диспозиции
уголовно-правовой нормы, то они могут
быть учтены судом при оценке общественной
опасности деяния и назначении наказания.

Субъективная
сторона преступления имеет важное
юридическое значение:

  • она
    позволяет отграничить одно преступление
    от других смежных составов преступлений;

  • субъективная
    сторона преступления позволяет
    разграничить составы преступлений,
    сходных по объективным признакам
    (например, ст. 105 и 109 УК РФ);

  • субъективная
    сторона преступления позволяет
    определить характер ответственности
    и размер наказания с учетом условий,
    изложенных в ст. 61, 62 и 64 УК;


содержание
субъективной стороны преступления в
значительной мере влияет на выбор судом
конкретной меры наказания виновному;

  • факультативные
    признаки субъективной стороны могут
    быть обстоятельствами, смягчающими
    или отягчающими наказание.

10.1.Понятие и признаки субъективной стороны преступления

Субъект
преступления является одним из
обязательных элементов состава
преступления и характеризуется следующими
обязательными признаками.

  • Субъектом
    преступления по российскому уголовному
    праву может быть только физическое
    лицо
     —
    человек, как гражданин Российской
    Федерации, так и иностранные граждане,
    не пользующиеся правом экстерриториальности,
    лица без гражданства или лица с двойным
    гражданством (ст. 11, 12 УК РФ).

Уголовное
законодательство РФ не предусматривает
возможности привлечения к уголовной
ответственности юридических
лиц,
хотя в научной литературе идет давний
спор о возможности привлечения к
уголовной ответственности юридических
лиц.

  • Достижение
    определенного возраста
     —
    необходимое условие привлечения лица
    к уголовной ответственности.

Согласно
ст. 20 УК РФ уголовная ответственность
за большинство преступлений наступает
с 16 лет. Именно с этого возраста человек
в полной мере может осознавать фактический
характер своего деяния и наступивших
последствий.

Вместе
с тем, учитывая высокую степень опасности
некоторых преступлений, законодатель
установил более низкий возрастной ценз
наступления уголовной ответственности
— 14 лет (ст. 20 УК).

Верхний
возрастной ценз для субъекта преступления
законодателем не устанавливается. По
ряду составов преступлений, используя
логическое толкование закона, возраст
уголовной ответственности может
устанавливается с 18 лет (например, ст.

Согласно
установленным правилам, считается, что
лицо достигло возраста уголовной
ответственности, установленного
законодательством, на следующий день
после дня рождения (если точно известна
его дата).

В противном случае, этот вопрос
решается экспертами. Если экспертами
назван лишь год рождения, то днем рождения
будет считаться последний день названного
года. Если экспертами названы возможные
минимальный и максимальный возрасты,
то за основу берется минимальный возраст.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юрист поможет
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector